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文檔簡介

司法卷一分類模擬題模擬68不定項選擇題1.

社區(qū)矯正是讓5種罪犯(管制、緩刑、假釋、監(jiān)外執(zhí)行、剝奪政治權(quán)利)在社區(qū)里完成余刑。2003年,司法部選擇了6(江南博哥)個條件較好的省(市)進行了社區(qū)矯正的改革試點,2005年又擴大至12個省(市)。從2006年開始,這些地方的社區(qū)矯正將進一步規(guī)范完善,建立有關(guān)規(guī)章制度,為社區(qū)矯正立法奠定基礎(chǔ)?!缎谭ㄐ拚?八)》正式確立社區(qū)矯正制度。關(guān)于社區(qū)矯正,下列哪一選項說法是不正確的?A.社區(qū)矯正的改革是通過擴大輕罪犯人的生活空間,盡量不使刑罰對其人生產(chǎn)生割裂性的影響,實現(xiàn)罪犯向正常社會生活的順利復歸B.社區(qū)矯正的改革是通過約束權(quán)利,明確表達著保障人的權(quán)利這一理念C.社區(qū)矯正的改革試點正體現(xiàn)了法律中人道主義的要義D.依法懲罰和震懾犯罪是法律應有之義,而對罪犯深切的人文關(guān)懷,更是法治文明的一種理性彰顯正確答案:B[解析]社區(qū)矯正是《刑法修正案(八)》提出的一個新的概念,目的是讓囚犯能夠回歸社會,進行社會交往的練習,故A項說法正確。社區(qū)矯正的提出是司法改革中人權(quán)保障的重要一環(huán),主要手段是限制國家權(quán)力,故B項說法錯誤。社區(qū)矯正同時也體現(xiàn)了人道主義精神,故C項說法正確。當然,在保障人權(quán)的基礎(chǔ)上還要堅持打擊犯罪,故D說法正確。

2.

下列關(guān)于法與人權(quán)的說法,不正確的是:A.人權(quán)首先是一種道德權(quán)利,屬于應有權(quán)利的范疇B.人的“應有權(quán)利”只有法律確認為“法定權(quán)利”后才有實現(xiàn)的可能C.法是人權(quán)的體現(xiàn)和保障D.個體人權(quán)與集體人權(quán)有著本質(zhì)區(qū)別,二者無法統(tǒng)一正確答案:D[解析]人權(quán)是指每個人作為人享有的或者應該享有的權(quán)利。人權(quán)首先是一種道德權(quán)利,屬于應有權(quán)利的范疇。A項正確。人的“應有權(quán)利”只有法律確認為“法定權(quán)利”后才有實現(xiàn)的可能。B項正確。法與人權(quán)的一般關(guān)系是:人權(quán)可以作為判斷法律善惡的標準、法是人權(quán)的體現(xiàn)和保障。C項正確。個體人權(quán)即自然人亦即世界上所有人的人權(quán)。集體人權(quán)包括國內(nèi)集體人權(quán)(如民族種族權(quán)利、婦女兒童權(quán)利、殘疾人權(quán)利、人犯和罪犯權(quán)利等)和國際人權(quán),后者主要是國家,也包括一些地區(qū)。個體人權(quán)與集體人權(quán)是統(tǒng)一的。一般來說,個體人權(quán)是集體人權(quán)的基礎(chǔ),集體人權(quán)是個體人權(quán)的保障。因此,必須把個體人權(quán)和集體人權(quán)統(tǒng)一起來,國家和國際社會對這兩類人權(quán)都應予以高度重視和切實保障。D項錯誤。題干要求選非,D項應入選。

3.

20世紀以來,科技進步對社會各個領(lǐng)域的變革起了極大的推動作用,下列說法中,恰當?shù)夭妒隽丝萍寂c法之間關(guān)系的選項有:A.法與科學技術(shù)在方法論上并沒有不可逾越的鴻溝,科學技術(shù)對法律方法論有著重要影響B(tài).科學技術(shù)影響法律的內(nèi)容,成為法律規(guī)定的重要依據(jù)C.科技法日益成為一個獨立的法律部門D.在進行事實認定、法律適用和法律推理的過程中,越來越深刻地受到現(xiàn)代科技的影響正確答案:ABCD[解析]A項正確,因為法律問題常常涉及科學技術(shù)方面的內(nèi)容,同時科技的長足進步也為處理復雜的法律問題提供了新的具體手段。B、C項正確,隨著科技的發(fā)展,出現(xiàn)了大量新的立法領(lǐng)域,科技法學作為一個新的獨立的學科也被廣泛地承認。D項反映了科技進步對司法的影響,也是正確的。

4.

關(guān)于法與宗教的關(guān)系,下列哪(一)些說法是錯誤的?A.兩者都屬于上層建筑的范疇,為一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)服務B.兩者均為社會價值觀的表現(xiàn)形式,都起著調(diào)整人們之間的社會關(guān)系的作用C.在早期社會,宗教與法律混為一體,法律是宗教中的法律,宗教是法律中的宗教D.在所有國家,兩者都是統(tǒng)治階級進行階級統(tǒng)治的工具,互相配合、互相作用正確答案:D[解析]在剝削階級統(tǒng)治的社會里,法與宗教一般都有著密切的關(guān)系。而社會主義國家的指導思想的理論基礎(chǔ)是馬克思主義。宗教不可能成為無產(chǎn)階級專政所使用的統(tǒng)治工具。故D項錯誤。

5.

我國《民法通則》第142條規(guī)定:“中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約同中華人民共和國法律有不同規(guī)定的,適用國際條約的規(guī)定,但是中華人民共和國聲明保留的除外。中華人民共和國法律和中華人民共和國締結(jié)或者參加的國際條約沒有規(guī)定的,可以適用國際慣例?!睂υ摲蓷l文的下列哪種理解是錯誤的?A.該法律條文規(guī)定的內(nèi)容是法律原則B.該法律條文承認國際條約、國際慣例可以作為中國法律淵源C.該法律條文是對法律適用沖突的一種解決D.該法律條文從總體上規(guī)定了在民商事領(lǐng)域國際條約的優(yōu)先地位正確答案:A[解析]該法律條文是法律適用規(guī)則而不是法律原則,所以A項錯誤。在民商事領(lǐng)域,我國締結(jié)或者參加的國際條約優(yōu)先于我國法律。

6.

羅某和田某是鄰居,因羅某在其樓頂飼養(yǎng)兔子,田某以該行為嚴重侵犯了其居住環(huán)境為由,將羅某訴至法院,要求羅某拆除兔舍,賠禮道歉。法院判定原告的訴求不成立。關(guān)于本案,下列說法錯誤的是:A.本案涉及的是安居權(quán)和養(yǎng)兔權(quán)之間的沖突B.本案表明權(quán)利的行使和義務的承擔相關(guān)聯(lián)C.羅某的養(yǎng)兔權(quán)屬于憲法所規(guī)定的文化生活權(quán)利D.解決權(quán)利沖突首先看一個人在行使權(quán)利的同時是否實際侵害了他人的權(quán)利正確答案:C[解析]本案中,羅某主張其養(yǎng)兔權(quán),田某主張安居權(quán),故A項正確。行使權(quán)利時負有不得濫用權(quán)利的義務,羅某養(yǎng)兔是其權(quán)利,但同時負有正當行使權(quán)利的義務,故B項正確。安居權(quán)包括擁有住宅權(quán),住宅不受侵擾權(quán),不受強迫遷離權(quán)。田某主張的安居權(quán),強調(diào)的是住宅不受侵擾權(quán),C項錯誤。《憲法》第51條規(guī)定:“中華人民共和國公民在行使自由和權(quán)利的時候,不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民合法的自由和權(quán)利?!惫蔇項正確。

7.

《合同法》第116條:“當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款?!标P(guān)于該條款,下列說法正確的是:A.違約行為是承擔法律責任的唯一原因B.此條款規(guī)定了法律位階沖突的處理方式C.該條款屬于法律責任的競合的情形D.此條款規(guī)定了法律價值沖突的處理方式正確答案:C[解析]法律責任是行為人因違法行為、違約行為或者由于法律規(guī)定而承擔的不利法律后果。故選項A表述不正確。法律責任的競合,是指由于某種法律事實的出現(xiàn),導致兩種或兩種以上的法律責任產(chǎn)生,而這些責任之間相互沖突的現(xiàn)象。故該條款屬于法律責任的競合情形。選項C應選。

8.

中學生小張課間打籃球時被同學小黃撞斷鎖骨,小張訴請中學和小黃賠償1.4萬余元。法院審理后認為,雖然兩被告對原告受傷均沒有過錯,不應承擔賠償責任,但原告畢竟是被小黃在學校所撞傷,且原告花費1.3萬余元治療后尚未完全康復,依據(jù)公平原則,法院酌定被告各補償3000元。關(guān)于本案,下列哪一判斷是正確的?A.法院對被告實施了法律制裁B.法院對被告采取了不訴免責和協(xié)議免責的措施C.法院做出對被告有利的判決,在于對案件事實與規(guī)范間關(guān)系進行了證成D.被告承擔法律責任主要不是因為行為與損害間存在因果關(guān)系正確答案:C[解析]法律制裁,是指特定機關(guān)對違法者依其法律責任而實施的強制性懲罰措施。法律制裁針對的是違法者。法院認為“兩被告對原告受傷均沒有過錯”,即兩被告均非違法者,故A項錯誤。本案發(fā)生訴訟了,故不存在“不訴免責”;發(fā)生爭議的當事人也無“協(xié)議”,故也不存在“協(xié)議免責”,故B項錯誤。法律人適用法律解決個案糾紛的過程,首先要查明和確認案件事實;其次要選擇和確定與上述案件事實相符合的法律規(guī)范;最后以整個法律體系的目的為標準,從兩個前提中推導出法律決定或法律裁決?!皩Π讣聦嵟c規(guī)范間關(guān)系進行了證成”,其實就是上述法律適用過程。法院作出判決的過程,就是法律適用過程。故C項正確。題干中,法院依據(jù)公平原則判決被告補償原告。所謂公平責任原則,是指加害人和受害人都無過錯,在損害事實已經(jīng)發(fā)生的情形下,以公平作為準則,根據(jù)實際情況和可能,由雙方當事人分擔損失。法院之所以依據(jù)公平原則判決被告補償原告,就是因為原告的損失與被告的行為之間存在一定的因果關(guān)系。故D項“主要不是”的表述錯誤。

9.

法律意識是一種特殊形式的社會意識,下列關(guān)于法律意識的說法,不正確的是:A.法律心理是指人們對法律現(xiàn)象表面的、直觀的感性認識和情緒,是法律意識的初級形式和階段B.法律意識可以突破經(jīng)濟制度的制約,超前于當時的經(jīng)濟制度C.法律意識對法律的傳承、創(chuàng)制和實施起著重要的作用D.法律意識可以相對獨立于法律制度正確答案:B[解析]法律意識是人們關(guān)于法律現(xiàn)象的思想、觀念、知識和心理的總稱。法律意識結(jié)構(gòu)上可以分為兩個層次:法律心理和法律思想體系。法律心理是指人們對法律現(xiàn)象表面的、直觀的感性認識和情緒,是法律意識的初級形式和階段。法律思想體系是法律意識的高級階段,以理性化、理論化、知識化、體系化為特征,是人們對法律現(xiàn)象進行理性認識的產(chǎn)物,也是人們對法律現(xiàn)象自覺的反映形式。所以A項說法正確,當選。法律意識相對獨立于法律制度(超前或滯后),二者都是上層建筑,都受到經(jīng)濟基礎(chǔ)的制約。所以B選項說法錯誤,D選項說法正確。法律意識對法律的傳承、創(chuàng)制和實施起著重要的作用。所以C選項說法正確。

10.

在20世紀60年代,西方世界曾經(jīng)遭遇了一場嚴重的合法化危機,很多人——尤其是年輕人——開始質(zhì)疑法律對人的約束力,你認為下列哪些說法有助于證明法律對人具有當然的約束力這個命題?A.法律保障社會成員的利益滿足,因此法律對社會成員具有效力B.法律體現(xiàn)了公平、正義,因而人們要服從政府、遵守法律C.法律維護社會秩序,社會要求人們的行為符合法律D.民眾從小就養(yǎng)成了模仿他人所為的習慣,包括按照別人的行為守法的習慣正確答案:ABCD[解析]首先,法的效力來自法律。其次,法的效力來自道德。法律與人們的道德觀念相一致,法律建立在社會主流道德基礎(chǔ)之上,法律體現(xiàn)了公平、正義,因而人們服從政府、遵守法律。最后,法的效力來自社會。

11.

有思想家說:“立法者不是在創(chuàng)造法律,而只是在表述法律?!睂τ谶@句話,下列理解哪些是錯誤的?A.法律歸根結(jié)底是由客觀的物質(zhì)生活條件決定的B.立法者在立法過程中只是被動地描述法律,不應有所創(chuàng)造C.立法者的工作往往就是把現(xiàn)實存在的社會關(guān)系及其社會規(guī)范上升為國家法律D.法律是客觀規(guī)律的真實體現(xiàn),不摻雜任何主觀性、意志性因素在內(nèi)正確答案:BD[解析]法律歸根結(jié)底是由客觀的物質(zhì)生活條件決定的,但是這并不排除立法者或統(tǒng)治階級在法的創(chuàng)制中有所創(chuàng)造,并不排除人的意志和理想。故BD項說法過于絕對。

12.

李某(男)與崔某(女)育有一女小李,后李某因車禍身亡,女兒隨崔某一起生活。因崔某拒絕小李的祖父母探望小李,小李祖父母以侵害了他們的探望權(quán)為由,將崔某起訴到法院。法院審理后認為,我國《婚姻法》雖然沒有規(guī)定隔代親屬的探望權(quán),但該權(quán)利的行使符合社會公德的要求,于是依據(jù)《民法通則》第7條“民事活動應當尊重社會公德”的規(guī)定,判決崔某不應阻止小李祖父母行使隔代探望的權(quán)利。關(guān)于該案,下列說法錯誤的是:A.“民事活動應當尊重社會公德”的規(guī)定屬于命令性規(guī)則B.法官對判決理由的證成是一種內(nèi)部證成C.法官的判決考慮到法的安定性和合目的性要求D.《婚姻法》和《民法通則》均屬同一法律部門的規(guī)范性文件,均是“基本法律”正確答案:AB[解析]法律規(guī)則可以分為授權(quán)性規(guī)則和義務性規(guī)則,義務性規(guī)則又分為命令性規(guī)則和禁止性規(guī)則?!懊袷禄顒討斪鹬厣鐣隆笔顷P(guān)于法律原則的規(guī)定,并非法律規(guī)則,故A項錯誤。法官對判決理由的證成,是對判決結(jié)果所依賴的大前提的證成,這是一種外部證成,故B項錯誤,當選。小李的祖父母可否行使探望權(quán),《婚姻法》沒有明確規(guī)定,法官依據(jù)《民法通則》第7條規(guī)定的法律原則作出判決,顯然符合“窮盡法律規(guī)則,方得適用法律原則”的法理?!案F盡法律規(guī)則”是考慮法的安定性要求,“適用法律原則”是考慮法的合目的性要求,故C項正確。所謂基本法律,是指全國人大制定和修改的刑事、民事、國家機構(gòu)和其他方面的規(guī)范性文件?!痘橐龇ā泛汀睹穹ㄍ▌t》均屬于民法部門的規(guī)范性文件,且均是全國人大制定的,均屬“基本法律”,故D項正確。

13.

下列有關(guān)法的階級本質(zhì)的表述中,哪(一)些體現(xiàn)了馬克思主義法學關(guān)于法的本質(zhì)學說?A.一國的法在整體上是取得勝利并掌握國家政權(quán)的階級意志的體現(xiàn),并且法所體現(xiàn)的統(tǒng)治階級的意志是統(tǒng)治階級內(nèi)部各黨派、集團及每個成員意志的相加B.歷史上所有的法律僅僅是統(tǒng)治階級的意志的反映C.法的本質(zhì)根源于物質(zhì)的生活關(guān)系D.法的本質(zhì)最終體現(xiàn)為法律的社會性正確答案:CD[解析]法律是統(tǒng)治階級或取得勝利并且掌握國家政權(quán)的階級的意志的表現(xiàn),但是,法所體現(xiàn)的統(tǒng)治階級的意志具有整體性,不是統(tǒng)治階級內(nèi)部的各黨派、集團及每個成員的個別意志,也不是它們的簡單相加,而是統(tǒng)治階級的整體意志、共同意志或者根本意志。在一定情況下,法的內(nèi)容也反映被統(tǒng)治階級以及統(tǒng)治階級的同盟階級的某些要求與愿望。

14.

《海洋環(huán)境保護法》第11條規(guī)定:“直接向海洋排放污染物的單位和個人,必須按照國家規(guī)定繳納排污費。向海洋傾倒廢棄物,必須按照國家規(guī)定繳納傾倒費。根據(jù)本法規(guī)定征收的排污費、傾倒費,必須用于海洋環(huán)境污染的整治,不得挪作他用。具體辦法由國務院規(guī)定?!睂@個法律條文中法律規(guī)則的分析不正確的有:A.本法條中含有義務性法律規(guī)范B.本法條中含有委托性法律規(guī)范C.本法條中的法律規(guī)范是強制性法律規(guī)范D.根據(jù)行為模式的數(shù)量,本法條中共有四個法律規(guī)范正確答案:D[解析]這個法條共有兩款,第1款含有兩個行為模式,第2款則就所征收費用的用途作了義務性規(guī)定,這是一個行為模式,不應認為是兩個,故D項錯誤,A項正確。本題中“由國務院規(guī)定”是一個“委任性”條款,故B項正確。

15.

下列有關(guān)權(quán)利的說法錯誤的是:A.權(quán)利問題是一切法律規(guī)范、法律部門,甚至整個法律體系的核心內(nèi)容,法的運行和操作的整個過程和機制,無論其具體形態(tài)多么復雜,但終究都是圍繞權(quán)利這一核心的內(nèi)容和要素展開的B.法律權(quán)利就是國家通過法律規(guī)定對法律關(guān)系主體可以自主決定做出某種行為的許可和保障的手段C.權(quán)利是為了保護一定的利益所采取的法律手段,而通過權(quán)利所保護的利益并不總是本人的利益,也可能是他人的、集體的或國家的利益D.沒有無義務的權(quán)利,所以享受權(quán)利的同時也就是在履行義務正確答案:AD[解析]沒有無義務的權(quán)利,是說享受一項權(quán)利必然會因此而以某種形式來承擔和履行某種義務,并不是說享受權(quán)利的同時就是履行義務。A項漏了“義務”,D項過于絕對。

16.

某國《公司法》第54條規(guī)定,當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,監(jiān)事可以要求董事、經(jīng)理予以糾正。某公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司董事和外人串通損害公司利益,要求該董事糾正但遭到拒絕,該監(jiān)事向法院起訴卻不被受理,法院的理由是該起訴沒有法律依據(jù)。對于該案件,下列哪(一)些說法是正確的?A.從法的可訴性角度講,某國《公司法》第54條規(guī)定存在缺陷B.某國《公司法》第54條規(guī)定的缺陷可能使公司中的監(jiān)事無法有效履行其職責C.該事件說明,法的可訴性是一個應然性要求,實踐中存在法無可訴性的情形D.要提高司法實踐中法的有效性,就要注意在立法中確立法的可訴性正確答案:ABCD[解析]法的可訴性是一個應然性要求,實踐中常常存在法無可訴性的情形,所以,我們要提高司法實施中法的有效性,就一定要在立法中確立法的可訴性。

17.

下列關(guān)于法律淵源的表述,哪(一)些選項可以成立?A.古希臘最早的法律淵源是神諭,這是早期的習慣法B.公元426年,羅馬的狄奧多西二世頒布《引證法》,規(guī)定伯比尼安、保羅、蓋尤斯、烏爾比安、莫迪斯蒂努斯五大法學家著作具有法律權(quán)威性,意見分歧依多數(shù)人觀點;持平情況下以伯比尼安的觀點為優(yōu)先C.在南京國民政府時期,判例和解釋為重要的法律淵源D.非國家主義的法源理論認為除了國家制定或認可的行為規(guī)范作為法律淵源外,社會生活中實際存在和發(fā)揮效力的各種規(guī)范、學說等也是法律淵源正確答案:ABCD[解析]法律淵源又稱法的形式,是法存在的方式。最早法的形式就是不成文法,是習慣法,故A項說法正確。到了古羅馬,成文法開始出現(xiàn),也開始出現(xiàn)對成文法的解釋,五大法學家的解釋具有與法律同等的效力,故B項說法正確。在中國,到了南京國民政府時期,判例法才成為一種法律淵源,故C項說法正確。法的淵源分正式淵源與非正式淵源,正式淵源主要體現(xiàn)國家性,要求國家的制定或者認可。而非正式法的淵源可以直接發(fā)揮作用,包括學說。故D項說法正確。

18.

趙某與王某為鄰居,常有口角。一天,由于王某養(yǎng)的羊吃了趙某菜地里的菜,趙某大怒,遂砍伐王某屋前的果樹10棵。王某向鄉(xiāng)派出所控告,鄉(xiāng)派出所接到控告后,經(jīng)調(diào)查,以縣公安局的名義對趙某作出5天的拘留決定,并責令趙某賠償王某200元。下列說法中不正確的有:A.王某因?qū)麡湎碛兴袡?quán)而形成的法律關(guān)系屬于保護性的法律關(guān)系B.縣公安局與趙某形成了平權(quán)的法律關(guān)系C.趙某因砍伐王某的果樹而形成的損害賠償關(guān)系屬于第二性的法律關(guān)系D.趙某因砍伐王某的果樹而形成的損害賠償關(guān)系屬于雙向的法律關(guān)系正確答案:ABD[解析]調(diào)整性法律關(guān)系是基于人們的合法行為而產(chǎn)生的,不需要適用法律制裁。保護性法律關(guān)系是由于違法行為而產(chǎn)生的,典型特征是一方主體(國家)適用法律制裁,另一方主體(通常是違法者)必須接受這種制裁。A項中,所有權(quán)是合法行為引起的,故為調(diào)整性法律關(guān)系而不是保護性法律關(guān)系,故A項說法錯誤。B項中,公安機關(guān)與公民是管理與被管理的關(guān)系,故屬于隸屬性而非平權(quán)性法律關(guān)系。C項中,趙某的砍伐行為是違法的,是對所有權(quán)的侵犯,故引起的是第二性法律關(guān)系,故C項說法正確。D項中,債權(quán)行為引起的損害賠償關(guān)系由一方向另外一方當事人行使權(quán)利,是單向法律關(guān)系,故D項說法錯誤。本題選非題,故答案為ABD。

19.

下列說法中正確的是:A.刑事責任是一種懲罰性責任,民事責任是一種救濟責任,不具有懲罰的功能B.民事責任主要是一方當事人對另一方當事人的責任,在法律允許的條件下,多數(shù)民事責任可以由當事人協(xié)商解決C.產(chǎn)生行政責任的原因是行政相對人的行政違法行為和法律規(guī)定的特定情況D.對于違反憲法規(guī)范的行為可以通過追究刑事責任、民事責任或行政責任來預防和制止正確答案:B[解析]民事責任大多為補償性責任,但是,在消費者權(quán)益保護領(lǐng)域中、在食品安全領(lǐng)域中也會有“懲罰性賠償”,故A項說法錯誤。民事責任是平等主體間的責任,可以進行協(xié)商,故B項說法正確。行政責任主要是指行政機關(guān)違反行政法的相關(guān)規(guī)定或者法律規(guī)定的責任形式,故C項說法錯誤。不能通過其他性質(zhì)的責任形式來預防和制止違憲行為,故D項錯誤。

20.

《刑法》第358條規(guī)定,組織他人賣淫或者強迫他人賣淫的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處罰金。馮某組織同性賣淫。法院在審理過程中,由于對“賣淫”的理解產(chǎn)生分歧,從而在馮某是否構(gòu)成犯罪上發(fā)生了爭議。法官甲認為,同性之間進行性交易屬于本條款規(guī)定的賣淫,立法者設(shè)置此罪之旨意,就是因為該行為為社會丑惡現(xiàn)象,有傷社會風化;而同性之間賣淫同樣有傷社會風化,應當為刑法所禁止,立法者的立法意圖就是如此。法官乙認為依據(jù)詞源和社會公眾的一般理解,賣淫是男女異性之間進行的錢財與肉體的交易,同性之間無“淫”可賣,因而同性之間進行性交易不屬于本條款規(guī)定的賣淫。并且《刑法》中對組織同性賣淫行為沒有明確界定。按照“法無明文規(guī)定不為罪”的刑事法律原則,馮某的行為難以定罪,對此,下列哪(一)些說法是錯誤的?A.法官甲對《刑法》第358條規(guī)定的解釋是一種體系解釋B.法官甲對《刑法》第358條規(guī)定的解釋是一種目的解釋C.法官乙對《刑法》第358條規(guī)定的解釋是一種文義解釋D.雖然法律解釋的方法有多種,但是法官經(jīng)常選擇其中一種進行解釋正確答案:AD[解析]在一些有爭議的法律問題上,解釋者往往同時使用多種方法。在本案中,法官乙對《刑法》第358條的規(guī)定除進行文義解釋外,還運用了目的解釋的方法。法官甲也是主觀目的解釋,而非體系解釋。

21.

甲公司是瑞士一集團公司在中國的子公司。該公司將SNS柔性防護技術(shù)引入中國,在做了大量的宣傳后,開始被廣大用戶接受并取得了較大的經(jīng)濟效益。原甲公司員工古某利用工作之便,違反甲公司保密規(guī)定,與乙公司合作,將甲公司的14幅攝影作品制成宣傳資料向外散發(fā),乙公司還在其宣傳資料中抄襲甲公司的工程設(shè)計和產(chǎn)品設(shè)計圖、原理、特點、說明,由此獲得一定的經(jīng)濟利益。甲公司起訴后,法院根據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》、《保護文學和藝術(shù)作品伯爾尼公約》的有關(guān)規(guī)定,判決乙公司立即停止侵權(quán)、公開賠禮道歉、賠償損失5萬元。下列關(guān)于我國法律體系的說法中正確的是:A.法律體系是一國現(xiàn)行國內(nèi)法構(gòu)成的體系,也包括國際法B.由于我國實行“一國兩制”,因而在我國存在多個法律體系C.已經(jīng)失效或者還沒有制定出來的法律不包括在法律體系內(nèi)D.法律體系可以簡稱為法系正確答案:C[解析]法律體系是一國現(xiàn)行國內(nèi)法構(gòu)成的體系,不包括完整意義上的國際法即國際公法。我國的法律體系主要是國內(nèi)現(xiàn)行法,不包括尚未制定的法,故C項說法正確。也不包括外國法,特別是國際法,故A項說法錯誤。我國的一國兩制是在統(tǒng)一的國家里實行不同的法律制度,但是,由于我國主權(quán)是統(tǒng)一的,故只存在一個法律體系,故B項說法錯誤。法系是根據(jù)歷史傳統(tǒng)發(fā)展而來的具有相同點的不同國家與地區(qū)的法律的總稱,它與法律體系完全不同,故D項說法錯誤。

22.

人權(quán)對法的作用體現(xiàn)在下列哪(一)些方面?A.指出了立法和執(zhí)法所應堅持的最低的人道主義標準和要求B.可以診斷現(xiàn)實社會生活中法律侵權(quán)的癥結(jié),從而提出相應的法律救濟的標準和途徑C.有利于實現(xiàn)法律的有效性,促進法律的自我完善D.沒有法律就沒有人權(quán)可談正確答案:ABC[解析]人權(quán)是人之所以為人的基本權(quán)利和尊嚴。人權(quán)對法律的發(fā)展有重大作用。人權(quán)是法的源泉。人權(quán)對法的作用體現(xiàn)在:(1)指出了立法和執(zhí)法所應堅持的最低的人道主義標準和要求,故A項說法正確。(2)可以診斷現(xiàn)實社會生活中法律侵權(quán)的癥結(jié),從而提出相應的法律救濟的標準和途徑,故B項說法正確。(3)有利于實現(xiàn)法律的有效性,促進法律的自我完善,故C項說法正確。D項強調(diào)的是法律對人權(quán)的確認和保護意義,不是人權(quán)對法的作用。

23.

關(guān)于內(nèi)部證成,下列說法正確的是:A.內(nèi)部證成可以保證從前提中邏輯推導出結(jié)論B.內(nèi)部證成也存在弊端,它不能保證結(jié)論依賴的前提的正當性和合理性C.內(nèi)部證成和外部證成是相互關(guān)聯(lián)的D.內(nèi)部證成屬于法律適用的范疇正確答案:ABCD[解析]法律證成可分為內(nèi)部證成和外部證成,都屬于法律適用活動。法律決定必須按照一定的推理規(guī)則從相關(guān)的前提中邏輯推導出來,屬于內(nèi)部證成;對法律決定所依賴的前提的證成,屬于外部證成。前者關(guān)涉從前提到結(jié)論之間的推論是否有效,而推論的有效性依賴于是否符合推理規(guī)則或規(guī)律;后者關(guān)涉內(nèi)部證成中所使用的前提本身的合理性,即對前提的證立。這二者是相互關(guān)聯(lián)的。故ABCD選項均正確。

謝某在商店買了“居家牌”熱水器,遺忘在公交車上,被張某拾到。張某拿到家中使用的時候,因為熱水器質(zhì)量問題發(fā)生爆炸。致使張某被炸傷。張某根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《侵權(quán)責任法》等法律作為法律依據(jù),向商店索賠,商店以張某不當?shù)美麨橛刹挥枰再r償。請回答下面問題。24.

此案件所體現(xiàn)的法的規(guī)范作用,下列說法正確的是:A.法的指引作用B.法的評價作用C.法的強制作用D.法的預測作用正確答案:A[解析]法的作用可以分為規(guī)范作用和社會作用。法的規(guī)范作用可以分為指引作用、評價作用、教育作用、預測作用和強制作用五種。指引作用是指法對本人的行為具有引導作用。評價作用是指法律作為一種行為標準,具有判斷、衡量他人行為合法與否的評價作用。教育作用是指通過法的實施使法律對一般人的行為產(chǎn)生影響。預測作用是指憑借法律的存在,可以預先估計到人們相互之間會如何行為。強制作用是指法可以通過制裁違法犯罪行為來強制人們遵守法律。張某以《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《侵權(quán)責任法》為法律依據(jù),向商店進行索賠,顯然體現(xiàn)了法律對行為人的指引作用。故選項A正確。

25.

對此事件,下列說法錯誤的是:A.張某向商店索賠的行為屬于守法行為B.商店與張某之間形成的是民事法律關(guān)系C.商店不應當承擔民事責任D.張某的損害賠償請求權(quán)應當以與致?lián)p事件相關(guān)的法律規(guī)定為根據(jù)正確答案:C[解析]守法是指公民、社會組織和國家機關(guān)以法律為自己的行為準則,依照法律行使權(quán)利、履行義務的活動。張某作為受害人,依照《產(chǎn)品質(zhì)量責任法》、《侵權(quán)責任法》等法律向商店索賠,屬于守法。故A選項說法正確。法律關(guān)系是在法律規(guī)范調(diào)整社會關(guān)系的過程中所形成的人們之間的權(quán)利和義務關(guān)系。張某遭受質(zhì)量有瑕疵的熱水器爆炸受傷這一法律事件本身導致張某與商店之間民事法律關(guān)系的發(fā)生。故B選項說法正確。依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》第41條的規(guī)定:“因產(chǎn)品質(zhì)量缺陷造成人身、缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)(以下簡稱他人財產(chǎn))損害的,生產(chǎn)者應當承擔賠償責任。生產(chǎn)者能夠證明下列情形之一的,不承擔賠償責任:(一)未將產(chǎn)品投入流通的;(二)產(chǎn)品投入流通時,引起損害的缺陷不存在的;(三)將產(chǎn)品投入流通時的科學技術(shù)水平尚不能發(fā)現(xiàn)缺陷的存在的。”該法第43條規(guī)定,因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、他人財產(chǎn)損害的,受害人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者要求賠償,也可以向產(chǎn)品的銷售者要求賠償。屬于產(chǎn)品的生產(chǎn)者的責任,產(chǎn)品的銷售者賠償?shù)模a(chǎn)品的銷售者有權(quán)向產(chǎn)品的生產(chǎn)者追償。故C選項說法錯誤。法律權(quán)利是指國家通過法律規(guī)定對法律關(guān)系主體可以自主決定做出某種行為的許可和保障手段。張某的損害賠償請求權(quán)作為一種法律權(quán)利,依據(jù)的是與致害事件相關(guān)的法律規(guī)定。故D選項說法正確,不選。題干要求選非,故C項當選。

26.

如果法院依據(jù)上述兩法律的相關(guān)法條作為判案依據(jù),判處商店賠償500元給張某,則下列說法正確的是:A.法院以《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《侵權(quán)責任法》作為定案依據(jù),此兩法為正式的法律淵源B.法院以《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《侵權(quán)責任法》作為定案依據(jù),此兩法為法律證成的大前提C.法律人查明和確認案件事實的過程就是一個在法律規(guī)范與事實之間的循環(huán)認定過程D.法律人在確認特定案件所應適用的法律規(guī)范時,是一個純粹的對法律規(guī)范的語言的解釋過程正確答案:ABC[解析]當代中國法的正式淵源包括:①法律;②行政法規(guī);③地方性法規(guī);④經(jīng)濟特區(qū)法規(guī);⑤自治條例和單行條例。故選項A表述正確。證成即證明結(jié)論成立,它是給一個決定提供充足理由的活動或者過程,即適用法律的過程。它涉及大前提(即法律規(guī)定)、小前提(即案件事實)和結(jié)論(即法律決定或判決)。故選項B表述正確。法適用的步驟是指法律人適用法律解決個案糾紛的過程,其邏輯步驟有三:首先,查明和確認案件事實;其次,選擇和確定與上述案件事實相符合的法律規(guī)范;最后,以整個法律體系的目的為標準,從案件事實和法律規(guī)范中推導出法律決定。所以法律人查明和確認案件事實的過程就是一個在法律規(guī)范與事實之間的循環(huán)認定過程。故選項C表述正確,選項D表述錯誤。

27.

秦始皇時期,某官府接到報案,報案人稱鄰居盜竊其銅板二百錢,對于本案,下列說法錯誤的是:A.若官府調(diào)查到,盜竊銅板的乃鄰居十八歲的六尺大兒子,則該大兒子不需要承擔刑事責任或即使承擔刑事責任也要減輕刑事處罰B.若官府調(diào)查到,報案人實施了故意誣告,并無盜竊的情況,則對報案人實施反坐C.盜竊的銅板數(shù)額直接影響本案的定罪的輕重D.若官府調(diào)查到,盜竊的銅板確實是報案人的鄰居的大兒子,而且鄰居知道盜竊事后還為兒子隱瞞,則鄰居不需要承擔刑事責任正確答案:D[解析]秦代的刑罰適用原則主要有:(1)刑事責任能力的規(guī)定。秦律規(guī)定,凡屬未成年犯罪,不負刑事責任或減輕刑事處罰。秦律以身高判定是否成年,大約六尺五寸為成年身高標準,低于六尺五寸的為未成年人,如果孩子身高超過六尺五寸就要承擔刑事責任,故A選項正確。(2)區(qū)分故意與過失的原則,故意誣告者,實行反坐;主觀上沒有故意的,按告不審從輕處理,故B選項正確。(3)盜竊按贓值定罪的原則,秦律把贓值劃分為三等,即一百一十錢、二百二十錢與六百六十錢。對于侵犯財產(chǎn)的盜竊罪,依據(jù)以上不同等級的贓值,分別定罪。一般贓值少的定罪輕,贓值多的定罪重,故C選項正確。漢宣帝時,正式確立親親得首匿原則,親屬之間可以相互首謀隱匿犯罪行為,不予告發(fā)和作證;親屬間首謀隱匿犯罪,可以不負刑事責任,該案發(fā)生在秦朝時期,尚未確立親親得首匿原則,而根據(jù)秦代法律,鄰居和他的大兒子應當連坐,故D項錯誤。題干要求選非,D選項應入選。

28.

在唐朝時,如果遇到全國性的重大疑難案件,則由大理寺卿、刑部尚書、御史臺御史共同審理,這種由三法司主要長官會審重大疑難案件的制度稱為:A.朝審B.秋審C.熱審D.三司推事正確答案:D[解析]朝審、秋審和熱審都是在明清時期形成的會審制度,可以說唐朝的“三司推事”為它們的前身,存在歷史上的繼承性。

29.

徒刑早在我國春秋戰(zhàn)國時期就已經(jīng)出現(xiàn),到秦代得到進一步規(guī)范,表現(xiàn)為幾種勞役刑,下列各項中屬于這一范圍的有:A.城旦、舂B.鬼薪、白粲C.司寇、作如司寇D.候正確答案:ABCD[解析]男犯為城旦,從事筑城的勞役:女犯為舂,從事舂米的勞役?!肮硇健睘閺娭颇蟹溉ド街锌巢褚怨┳趶R祭祀之用;“白粲”指強制女犯擇米,以擇出的白米供宗廟祭祀之用。男犯為司寇,受到這種處罰的人要到邊疆,一邊服勞役,一邊防外寇;女犯為作如司寇在內(nèi)地從事相當于司寇的勞役。候是作為斥候,偵察敵情,以上都屬于徒刑。

30.

關(guān)于中國歷史上法制變革的表述,下列說法正確的是:A.秦國商鞅實施“明法重刑”的主張,對重刑加大量刑幅度,輕罪則不包含在內(nèi)B.漢武帝由于緹縈上書而廢除肉刑C.北朝、南朝相繼宣布廢除宮刑,自此結(jié)束了使用宮刑的歷史D.《大清現(xiàn)行刑律》確立了新刑罰制度,規(guī)定刑罰分為主刑、從刑正確答案:C[解析]作為法家的代表人物,商鞅主張運用法律手段達到建立強大封建政權(quán)的目的。他把自己的思想主張與秦國“富國強兵”的要求結(jié)合起來,兩次實施變法。貫徹法家“明法重刑”思想,盡力貫徹重刑原則,加大量刑幅度,對輕罪也施以重刑。故A選項錯誤。廢除肉刑是漢文帝所為,故B選項錯誤。北魏時期開始改革以往五刑制度,增加鞭刑與杖刑,后北齊、北周相繼采用。北朝、南朝相繼宣布廢除宮刑,自此結(jié)束了使用宮刑的歷史。故C選項正確。拋棄諸法合體的編纂體例為總則與分則,并確立新刑罰制度,規(guī)定刑罰分為主刑、從刑是《大清新刑律》的規(guī)定,故D選項錯誤。

31.

大理寺是唐朝中央“三法司”之一,對其主要職責描述錯誤的有:A.中央最高審判機關(guān),負責審理中央百官犯罪及京師徒刑以上的犯罪,并且對地方死刑案件擁有重審權(quán)B.負責一切在京師發(fā)生的案件的審理C.中央最高司法行政機關(guān),負責復核流刑以下的案件和地方上判決的徒刑以上的犯罪案件,同時負責全國的獄囚管理,受理各地在押囚犯的申訴D.中央最高監(jiān)察機關(guān),負責監(jiān)督百官的言行和其他審判機關(guān)的司法審判活動,有權(quán)參與重大或者疑難案件的審理,并受理行政訴訟案件正確答案:BCD[解析]B項為大理寺的職權(quán)范圍,但其所作判決中的徒、流案件須送刑部復核,死刑則須奏報皇帝核準;C項為刑部的職權(quán)范圍;D項為都察院的職權(quán)范圍,只有A項是唐代大理寺的職權(quán)。

32.

下列有關(guān)我國古代地方司法機關(guān)的說法不正確的是:A.明代允許越訴B.明代在各州縣及鄉(xiāng)設(shè)立“申明亭”,由民間德高望重的老人對民間糾紛加以調(diào)解C.明代地方司法機關(guān)分為縣、府(直隸州)、省三級D.清代地方司法機關(guān)分為州縣、府、省按察司、總督(及巡撫)四級正確答案:A[解析]明朝地方司法機關(guān)分為省、府、縣三級。沿宋制。省設(shè)提刑按察司,“掌一省刑名按劾之事”,有權(quán)判處徒刑及以下案件,徒刑以上案件須報中央刑部批準執(zhí)行。府、縣兩級仍是知府(知州)、知縣實行行政司法合一體制掌管獄訟事務。因此C項正確。清在省上加強中央集權(quán),加入總督一級。故D項正確。明代對越訴是禁止的,明代恤民情,設(shè)申明亭,《大明律》規(guī)定越訴者“笞五十”,因此A項錯誤。

33.

我國古代史稱“鑄刑書”一事是指:A.鄭國的鑄刑鼎B.晉國的鑄刑鼎C.鄭國的作竹刑D.晉國的鑄《常法》于鼎正確答案:A[解析]公元前536年,鄭國執(zhí)政子產(chǎn)將鄭國的法律條文鑄在金屬鼎上,史稱“鑄刑書”。B項涉及晉國趙鞅“鑄刑鼎”,是中國歷史上第二次公布成文法活動。C項是公元前530年,鄭國鄧析作竹刑。D項是趙盾(即趙宣子)為晉國執(zhí)政時制定的《常法》。

34.

《唐律疏議》又稱《永徽律疏》,是唐高宗永徽年間完成的一部極為重要的法典。下列關(guān)于《唐律疏議》的表述哪些是正確的?A.《唐律疏議》是由張斐、杜預完成的法律注釋B.《唐律疏議》引用儒家經(jīng)典作為律文的理論依據(jù)C.《唐律疏議》奠定了中華法系的傳統(tǒng)D.《唐律疏議》對唐代的《武德律》等法典有很深的影響正確答案:BC[解析]律學家張斐、杜預是給《晉律》作解釋,而非給《永徽律》作解釋,因此選項A錯誤。

《永微律疏》總結(jié)了漢魏晉以來立法和注律的經(jīng)驗,不僅對主要的法律原則和制度做了精確的解釋與說明,而且盡可能引用儒家經(jīng)典作為律文的理論根據(jù),故選項B正確。

《永徽律疏》的完成,標志著中國古代立法達到了最高水平。作為中國封建法制的最高成就,它全面體現(xiàn)了中國古代法律制度的水平、風格和基本特征,成為中華法系的代表性法典,對后世及周邊國家產(chǎn)生了極為深遠的影響,從而奠定了中華法系的傳統(tǒng),故選項C正確。

《武德律》是唐朝的首部法典(唐高祖李淵時制定),先于《永徽律疏》制定,因此D選項錯誤。

35.

關(guān)于中國法制史上的“明刑弼教”理論,下列哪(一)些說法是正確的?A.“明刑弼教”,其義等同于“德主刑輔”,它強調(diào)道德教化在國家治理中的主導性地位B.“明刑弼教”理論的提出,意味著對西漢以來“德主刑輔”的法律指導思想的革命性顛覆C.宋代以后思想家對“明刑弼教”理論的闡釋,意味著中國封建法制指導原則沿著德主刑輔——禮法合一——明刑弼教的發(fā)展軌道,進入一個新的階段D.經(jīng)朱熹闡發(fā)、朱元璋身體力行于后世的“明刑弼教”思想,完全是借“弼教”之口實,為推行重典治國政策提供思想理論依據(jù)正確答案:CD[解析]“明刑弼教”理論的提出是對西漢以來“德主刑輔”法律指導思想的超越和發(fā)展,但由于它們都是服務于封建法制,所以不能說是革命性顛覆,故B項錯誤。A項中,明刑弼教提升了刑的地位與“德主刑輔”不同,A項錯誤。

36.

下列說法對“具律”到“名例律”的演變歷史描述正確的有:

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